Home » Aktualności » Umowa licencyjna na znak towarowy – jak ją przygotować?

Umowa licencyjna na znak towarowy – jak ją przygotować?

Umowa licencyjna na znak towarowy może być narzędziem zarówno rozwoju marki, jak i źródłem pasywnego dochodu – pod warunkiem, że jest dobrze skonstruowana.

Zarejestrowany znak towarowy to nie tylko ochrona marki przed naruszeniami. To również wartościowe aktywo, które może przynosić realne dochody. Jednym z najczęstszych sposobów wykorzystania znaku w biznesie jest udzielenie licencji, czyli pozwolenie innej osobie lub firmie na korzystanie z oznaczenia w określony sposób.


1. Czym jest umowa licencyjna na znak towarowy?

Umowa licencyjna to porozumienie między właścicielem znaku (licencjodawcą) a podmiotem korzystającym (licencjobiorcą), w którym ten drugi otrzymuje prawo do używania znaku towarowego na określonych zasadach.

Licencja nie przenosi własności znaku – licencjobiorca nie staje się jego właścicielem, a jedynie może z niego korzystać w granicach wyznaczonych w umowie.

Przykład: Właściciel marki odzieżowej może udzielić licencji lokalnemu partnerowi handlowemu, który sprzedaje produkty oznaczone jego znakiem. Znak pozostaje własnością producenta, ale partner może z niego korzystać w ramach określonych warunków.


2. Rodzaje licencji – wyłączna i niewyłączna

W praktyce wyróżniamy dwa podstawowe typy licencji:

Licencja wyłączna

  • Licencjobiorca jako jedyny może korzystać ze znaku w określonym zakresie.

  • Nawet właściciel znaku nie może używać go w tym samym zakresie (chyba że strony postanowią inaczej).

  • Wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  • Typowa w umowach franczyzowych, gdzie licencjobiorca prowadzi działalność pod marką właściciela.

Licencja niewyłączna

  • Znak może być wykorzystywany przez wielu licencjobiorców jednocześnie.

  • Często stosowana w branżach kreatywnych, przy współpracy z dystrybutorami, partnerami czy organizatorami wydarzeń.

  • Daje większą elastyczność właścicielowi znaku.

Wskazówka: Warto precyzyjnie określić, czy udzielona licencja jest wyłączna czy niewyłączna – niejasny zapis może prowadzić do sporów, szczególnie jeśli z tego samego znaku korzysta kilku partnerów biznesowych.


3. Co powinna zawierać umowa licencyjna na znak towarowy?

Dobrze przygotowana umowa licencyjna to nie tylko formalność. To dokument, który zabezpiecza obie strony i pozwala uniknąć problemów przy komercyjnym wykorzystaniu marki.

Najważniejsze elementy to:

1) Strony umowy i identyfikacja znaku

Wskazanie właściciela znaku (licencjodawcy) i licencjobiorcy oraz dokładne oznaczenie znaku (numer prawa ochronnego, rejestr, klasy towarów i usług).

2) Zakres licencji

Określenie, do jakich działań licencjobiorca może używać znaku – np. sprzedaży produktów, promocji, oznakowania lokali czy materiałów reklamowych.

3) Terytorium i czas trwania licencji

Warto wskazać, czy licencja obowiązuje tylko w Polsce, czy także za granicą, oraz na jaki okres jest udzielana (np. 3 lata z możliwością przedłużenia).

4) Wynagrodzenie

Licencja może być odpłatna lub bezpłatna. Wynagrodzenie może mieć formę:

  • ryczałtu,

  • procentu od obrotu,

  • opłaty abonamentowej.
    Ważne, aby określić terminy płatności i sposób rozliczenia.

5) Kontrola jakości

Właściciel znaku powinien mieć prawo kontrolować sposób jego używania, by nie ucierpiała reputacja marki.
Zapis ten jest szczególnie ważny w branżach, gdzie znak towarowy buduje zaufanie klientów (np. gastronomia, moda, kosmetyki).

6) Odpowiedzialność i zakaz nadużyć

Umowa powinna zabraniać działań, które mogą zaszkodzić renomie znaku – np. modyfikacji logo, łączenia znaku z innymi markami lub wykorzystania w sposób wprowadzający w błąd.

7) Rozwiązanie umowy

Warto określić sytuacje, w których można wypowiedzieć licencję, np. naruszenie zasad używania znaku, brak płatności czy utrata ważności prawa ochronnego.


4. Rejestracja licencji w Urzędzie Patentowym

Licencja na znak towarowy powinien (choć nie musi) zostać wpisana do rejestru Urzędu Patentowego RP. Taki wpis ma znaczenie prawne – pozwala powoływać się na licencję wobec osób trzecich, np. w sporach o naruszenie prawa ochronnego.

W przypadku licencji wyłącznej, wpis do rejestru jest szczególnie zalecany – zwiększa bezpieczeństwo licencjobiorcy i potwierdza jego uprawnienia.


5. Licencja a franczyza – czym się różnią?

Wiele osób utożsamia licencję z franczyzą, ale to dwa różne modele.

  • Licencja dotyczy głównie prawa do korzystania ze znaku towarowego.

  • Franczyza obejmuje szerszą współpracę: know-how, standardy obsługi, wsparcie marketingowe i organizacyjne.

Licencja może być jednym z elementów umowy franczyzowej, ale sama w sobie nie tworzy tak rozbudowanego systemu.


6. Na co uważać przy przygotowaniu licencji?

Z perspektywy praktycznej kancelarii prawnej, najczęstsze błędy to:

  • brak określenia terytorium lub czasu trwania licencji,

  • zbyt ogólne sformułowania dotyczące wynagrodzenia,

  • brak klauzul dotyczących kontroli jakości,

  • nieuregulowanie zasad po wygaśnięciu umowy (np. konieczność usunięcia logo z materiałów marketingowych).

Wskazówka: Licencja powinna być zawsze przygotowana indywidualnie – inaczej wygląda w relacji z partnerem handlowym, a inaczej w przypadku franczyzy czy współpracy agencyjnej.


7. Jak zabezpieczyć swoje prawa?

Zarówno licencjodawca, jak i licencjobiorca powinni:

  • zachować pisemną formę umowy,

  • określić szczegółowo zasady korzystania ze znaku,

  • monitorować, czy znak nie jest wykorzystywany w sposób sprzeczny z umową,

  • rozważyć rejestrację licencji w Urzędzie Patentowym RP.


8. Podsumowanie

Umowa licencyjna na znak towarowy to skuteczne narzędzie budowania relacji biznesowych i rozwoju marki.
Dzięki niej można zarabiać na znaku, rozwijać sieć sprzedaży i zwiększać rozpoznawalność firmy – bez utraty praw własności.

Najważniejsze jednak, by dokument był precyzyjny, dostosowany do rodzaju działalności i zabezpieczał interesy obu stron. Dobrze przygotowana licencja to inwestycja w bezpieczeństwo prawne i długofalowy rozwój marki.